Значение наследственного права

Роль и назначение наследственного права

Хакиева Малика Майрбековна,
студентка 2 курса юридического факультета
Чеченского государственного университета
E-mail: mhakievam@gmail.com

В статье исследуются вопросы понятия, роли и назначения наследственного права в системе гражданского права и определяются перспективы его дальнейшего развития в современном обществе.

В разделе пятом части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации закреплены положения, составляющие основу данной подоотрасли права. Она представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе перехода имущества умершего лица в порядке универсального правопреемства. Современное гражданское право устанавливает общие положения, на которых построено наследственное право.

В Российской Федерации в последнее десятилетие активнее осуществляется совершенствование распределительных отношений. В связи с этим повышается и роль наследственного права. В юридической науке выделяют два принципа, на которых основывается наследственное право: принцип свободы наследования и принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников. Право собственника по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом в случае смерти, завещать его заключено в принципе свободы. Принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников является несколько противоречивым, с одной стороны, он ограничивает конституционное право наследования, устанавливая необходимость передачи наследства «обязательным» наследникам. С другой стороны, данный принцип действует в целях защиты прав и интересов членов семьи наследодателя.

Гражданский Кодекс РФ характеризует наследственное право следующим образом:

— устанавливает основной задачей сохранение семейных устоев и укрепление родственных связей;

— провозглашает юридический приоритет завещания и гарантирует его свободу;

— обеспечивает отсутствие в его положениях какой — либо политической и идеологической направленности;

Наследственное право неразрывно связано с правом собственности, является одним из оснований его возникновения. Иные отрасли права также во взаимодействии с наследственным правом служат для обеспечения законных прав и интересов граждан.

Конституция РФ гарантирует право наследования в п. 4 ст. 35. Что является свидетельством важности и значимости наследственного права для общества и государства.

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. [1]. Современное гражданское законодательство в первую очередь устанавливает наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Оно руководствуется принципами социального государства, которое основывается на всестороннем обеспечении достойной жизни и свободного развития человека. В связи с этим уделять большее внимание желаниям граждан, учитывать их волю в передаче своего имущества на случай смерти обязанность государства.

Вторым основанием является наследование по закону, которое имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (п. 1ст. 1111 ГК РФ).

Наследование по закону имеет место, если:

1. наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным)

2. наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которого завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону

3. наследник по завещанию умер раньше заявителя, либо наследник по завещанию — юридическое лицо, ликвидирован.

4. наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Наследование определяют как производный способ возникновения права собственности, в результате которого правопреемство возникает только при наличии состава юридических фактов. Основным юридическим фактом независимо от основания наследования в конкретном составе является смерть гражданина. Б.Б. Черепахин назвал его “. основным поводом к определению правовой судьбы имущественных. прав умершего гражданина«.[2]

В процессе реализации наследственного права возникает целый ряд проблем, решение которых является очередной задачей государства. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, в результате предоставления государством сопровождаются появлением этих проблем, что неизбежно касается и права наследования. Так, принимаются решения Европейским Судом по правам человека, в рамках которых анализируется тот или иной аспект права наследования. [3]

Значение наследственного права не может быть переоценено, ведь каждому члену общества должна быть предоставлена возможность передать оставшееся после его смерти имущество своим близким и родным. Кроме того реализация наследственного права имеет социальное и экономическое значение для развития общества и государства в целом.

Список литературы

  1. Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Под ред. Суханова Е.А. Т. II .. — изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2009. с.. 194
  2. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Избранные труды (Серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. С. 398.
  3. Меморандум о роли органов конституционной юстиции в исполнении решений Европейского Суда по правам человека и об исполнении решений, вынесенных в отношении надзорного произ водства в российском гражданском процессе от 28.11.2006.

Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, в результате предоставления государством сопровождаются появлением этих проблем, что неизбежно касается и права наследования.

Наследственное право. Шпаргалка (О. Л. Шумаева, 2009)

Пособие содержит информативные ответы на вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Наследственное право». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, – все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена. Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Принципы наследственного права.

Наследственное право

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Понятие значения наследственного права

Любая отрасль права, что вполне объяснимо, характеризуется значимостью своего существования. Предопределение такой категории, как отрасль права, уже говорит об определенном ее значении для права и для всего общества. Среди всех отраслей и подотраслей наследственное право также имеет определенное значение.

Значение наследственного права – это характеристика важности данной подотрасли гражданского права, которая основывается на его тесной связи с правом собственности лиц.

Есть, конечно, исключения, когда, не имея семьи, человек живет одним днем, не задумываясь о наследстве, но таких случаев намного меньше.

Значение наследственного права

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать и в дальнейшем.

В период первобытнообщинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании еще не существовало, а переход орудий охоты и рыбной ловли, средств поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения и т.д. регулировался не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями.

По мере того как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родоплеменных связей, вопрос о том, кому достанется имущество умершего, становится все острее.

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных оков приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

Итак, в чем же значение наследования и почему человеческому обществу, достигшему определенной степени экономической и духовной зрелости, без наследования не обойтись?

Предметом наследования, прежде всего, является имущество, т.е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых был умерший при жизни. В их числе главенствующее место, занимает право собственности. Предположим, что права и обязанности умершего по наследству не переходят, а «умирают» вместе с ним. Можно представить себе, какой бы хаос это внесло в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Наследование является необходимым и важным институтом гражданского права. Поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 ст. 35 Конституции РФ. Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Положения, действующие в данной сфере, принимались в начале 60-х годов прошлого века и определенной мере устарели, но, в целом, это весьма консервативная подотрасль гражданского права, многое в ней устоялось и в больших изменениях не нуждалось. Именно поэтому в ч. 3 ГК РФ сохранены большинство важнейших институтов наследственного права: принцип свободы завещания, принцип универсальности правопреемства, требование об обязательных наследниках и т.д.

Итак, мы должны рассмотреть основные понятия и категории наследственного права.

Наследственное право представляет собой институт гражданского права, нормы которого регулируют общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования.

Под наследованием понимается переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Принципы наследственного права:

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства;

2. Принцип свободы завещания;

3. Принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;

7. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Таким образом, в законе закреплено определение наследования основанного на принципе правопреемства, причем правопреемства универсального. Именно, поэтому мы рассмотрим этот принцип более подробно.

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству:

1. Переход имущества от умершего к другим лицам «в неизменном виде». Проявляется указанная черта в том, что не меняется состояние «телесных вещей» (res corporales); характер, содержание и объем прав и обязанностей.

2. Наследство переходит как «единое целое», т.е. наследственное имущество — это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей.

3. Универсальное правопреемство совершается «в один и тот же момент», т.е. весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Со времен Древнего Рима право, в т.ч. действующий ГК РФ (ст. 1111) закрепляет два основания наследования:

Более подробно их мы проанализируем при рассмотрении 2 и 3 учебных вопросов.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»), в его состав, как следует из ст. 1112 ГК РФ, входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Иными словами, наследственное имущество – это совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей, которые подлежат наследованию после смерти наследодателя. При этом в научной цивилистической литературе понятия наследство, наследственная масса, наследственное имущество рассматриваются, в целом, как тождественные.

Необходимо отметить, что права составляют актив наследства, а обязанности, включая долги – его пассив. Наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ), но не своим личным имуществом.

В состав наследственного имущества входит, прежде всего, право собственности на предметы обихода, личного потребления, жилой дом и т.п. Включаются в состав наследства средства транспорта, а также другое имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК РФ).

Необходимо отметить, что не входит в состав наследства:

1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ. Государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери, т.е. наследникам. В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам;

2. Суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателям по договорам страхования жизни в пользу третьего лица в случае смерти застрахованных лиц, эти суммы выплачиваются страховщиками выгодоприобретателям (бенефициарам), указанным в договорах страхования (п. 1 ст. 934 ГК РФ);

3. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

4. Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Так, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, следовательно права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др.;

5. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, к ним, в частности, относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом.

Необходимо отметить, что наследник может получать наследство полностью или если наследников несколько, то в размере наследственной доли. Наследственная доля – это часть наследуемого имущества, которое получают наследники по закону.

Следующие категория, которую нам необходимо рассмотреть, это открытие наследства.

Открытие наследства – это юридические факты или основания, приводящие к открытию наследства, к которым относятся смерть гражданина, объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ) и установление судом факта смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет важное правовое значение.

Временем открытия наследства является день смерти гражданина (наследодателя), а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ). В этом случае днем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

На день открытия наследства определяется:

1. Состав наследственного имущества;

2. Сроки принятия или отказа от наследства;

3. Срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

4. Срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им и т.д.

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК РФ ввел новое правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (абз. 1 ст. 1115 ГК РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого имущества.

Однако наследственное имущество может находиться в самых разных местах. В подобной ситуации местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Причем ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (абз. 2 ст. 1115 ГК РФ).

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение для решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также управления им, предъявляются претензии кредиторами.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-коммунальной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части.

Если же ни ту, ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

Рассмотрим субъекты наследственного правопреемства. К ним относятся:

3. Недостойные наследники.

Теперь рассмотрим их более подробно.

Наследодатель – это лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. В литературе нередко отмечается, что субъектом наследственного правопреемства наследодатель не становится, поскольку само правоотношение возникает лишь после смерти гражданина.

Против этого утверждения трудно возразить. Вместе с тем данные, относящиеся к фигуре наследодателя, как справедливо писал в свое время О.С. Иоффе, важны для определения условий возникновения наследственных правоотношений.

Наследодателями могут быть только физические лица, а именно российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны.

Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК РФ).

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходима констатация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК РФ, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

ГК РФ четко определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Прежде всего, это граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия наследства (абз. 1 ст. 116 ГК РФ).

Весьма широко определен в ГК круг тех, кто может призываться к наследованию по завещанию. В частности, помимо названных физических лиц это также и юридические лица, существующие на день открытия наследства.

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Стремясь наилучшим образом защитить участников наследственных отношений, законодатель включил в ГК РФ нормы, препятствующие наследовать недостойным лицам.

Итак, к недостойным наследникам относятся:

1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ);

2. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ);

3. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Читайте также:  Как делится долг по коммунальным платежам?

Если такой недостойный наследник каким-то образом все же получил определенное имущество из состава наследства, он должен возвратить его как неосновательно полученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Таким образом, мы рассмотрели понятие, значение и основные категории наследственного права. Из которых нам стало известно, что наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право и представляющей собой совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство наследственная масса , в его состав, как следует из ст.

Раздел III. Гражданское право

Юридические факты действия.

Значение наследственного права

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных отношений, с неизбежностью сохраняется и значение института наследования. И сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Наследственное право, несомненно, нуждается в совершенствовании *(380). Причем многое могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности совершенствование налоговой политики. Решая эти проблемы, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование – один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.

Открытие наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 45 ГК).

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (ч. 3 ст. 45 ГК).

Именно во время открытия наследства определяются:

состав наследственного имущества;

сроки принятия или отказа от наследства;

сроки предъявления претензий кредиторами;

момент возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

законодательство, которым следует руководствоваться.

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

В случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу (коммориентов), наследование сразу открывается после кончины каждого из них в отдельности.

Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения его имущества или его основной части.

Именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям *(381). Например, если местом открытия наследства гражданина, умершего на территории России, будет признан населенный пункт Молдовы, то наследниками по закону могут стать нетрудоспособные племянники и племянницы, в то время как по нормам наследственного права России они наследниками по закону не являются.

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение и для решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.

Местом открытия наследства после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны. Местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием.

Понятие, сущность и значение наследственного права

Гущина К.О.

Наследственное право

Шпаргалки

Издательство: Эксмо; 2007г., 32 стр.

Информативные ответы на все вопросы курса «Наследственное право» в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Серия «Шпаргалки»

Оглавление

1. Понятие, сущность и значение наследственного права

2. Принципы наследственного права

3. Источники наследственного права

4. Становление наследственного права России

5. Действие законодательства о наследовании в пространстве, по времени

6. Понятие и содержание наследственных правоотношений

7. Объекты наследственных правоотношений

8. Субъекты наследственных правоотношений

9. Понятие наследодателя в наследственном праве

10. Понятия и основания наследования

11. Общие положения, время и место открытия наследства

12. Общие положения наследования по завещанию

13. Принципы наследования по завещанию

14. Наследственная доля в завещательном имуществе

15. Форма и порядок совершения завещания

16. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним

17. Виды завещаний

18. Отмена и изменение завещания

19. Недействительность завещания

20. Исполнение завещания

21. Исполнитель завещания

22. Назначение и подназначение (субституция)

23. Завещательный отказ (легат)

24. Завещательное возложение

25. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию

26. Наследование по праву представления

27. Обязательная доля в наследстве

28. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

29. Наследование выморочного имущества

30. Общие положения принятия наследства

31. Способы и сроки принятия наследства

32. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

33. Оформление наследственных прав

34. Свидетельство о праве на наследство

35. Ответственность наследников по долгам наследодателя

36. Общие положения отказа от наследства

37. Виды отказа от наследства

38. Приращение наследственных долей

39. Общие положения охраны наследства и управления им

40. Меры по охране наследства

41. Доверительное управление наследственным имуществом

42. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им

43. Общая собственность наследников

44. Раздел наследства: общие положения и виды

45. Охрана интересов лиц при разделе наследства

46. Преимущественное право при разделе наследства

47. Наследование прав участников в хозяйственных и крестьянских товариществах, обществах и кооперативах

48. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе

49. Наследование предприятия

50. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей

51. Наследование земельных участков

52. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

53. Наследование невыплаченных сумм и имущества, предоставленного наследодателю на льготных условиях

54. Общие положения наследственного процесса

55. Субъекты и доказательства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений

56. Наследственное право в США и странах Европы

Понятие, сущность и значение наследственного права

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах:как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплинойпонимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью правапонимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законодательствапонимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено:кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.

Понятие наследственного права

Получение в наследство различных благ (материальных и нематериальных) разрешается путём наследования.

Данный процесс подразумевает переход имущества от умершего лица (наследодателя) к другому лицу (наследнику) в порядке, установленном нормами наследственного права.

В юридической литературе наследственное право рассматривается в нескольких аспектах, а именно как:

  • учебная дисциплина;
  • наука;
  • отрасль права;
  • отрасль законодательства.

Наследственное право как учебная дисциплина включает в себя совокупность тем, разделов, обеспечивающих подготовку квалифицированных юристов и применения ими теоретических и практических навыков в сфере наследственного права.

Наследственное право как наука включает совокупность разработанных теорий, норм, доктрин, разъяснений в области наследственного права.

Предметом наследственного права считается имущество, оставленное наследникам умершим лицом наследодателем.

Значение наследственного права

Наследственное право: конспект лекций

Конституция – Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)

ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК – Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК – Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК – Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УК – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1)

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ

1.1. История развития наследственного права

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии – семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода.

В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию – охранительную функцию.

Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме наследования как юридического института не существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением завещаний.

Завещание – конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти – существовало наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики. Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа). Существовала также субституция – назначение добавочного наследника.

Наследование по закону – древнейшее право – фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец, переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был закреплен порядок наследования по четырем классам:

1) потомки наследования с применением права представления;

2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по праву представления; 3) неполнородные братья и сестры по праву представления; 4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней. Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в интересах класса, – обычно это называют классом необходимого наследования.

Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по закону и не получившие и четверти причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им оставившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усыновленные имели право только на обязательную долю от усыновителя.

В Древнем Риме существовал институт легата – дарения, совершаемого по завещанию. В древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, приобретает ли легатарий вещное право путем устной или письменной просьбы наследодателя к наследнику по завещанию или по закону. Первоначально легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки их ограничения.

Принятие наследства происходило по древнейшему праву – без возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был вправе просить суд определить время на размышление, по истечении этого времени он считался принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одновременно.

Возможно было временное введение во владение наследством: для женщин, беременных наследником; для попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших обеспечение.

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

В советское время один из декретов носил название «Декрет об отмене права наследования», однако даже в нем не удалось провести идею полного отказа от наследования. Тем не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были экспроприированы, т. е. лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства. Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский, так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ.

1.Понятие наследования и наследственного права

В настоящее время появилось много видов собственности, огромное количество имущества и каждый собственник для себя решает, что же будет со всем этим после своей кончины. Ведь распорядиться всем этим он может, как душе угодно. Всем известно, что так было не всегда, именно в этой главе мы рассмотрим, какие же наследственные права имели в период Российской Империи.

Для начала разберемся, что же означает понятие «наследование»?

Наследование – это переход имущества умершего к другим лицам. 7 Если есть завещание, собственниками имущества наследодателя становятся граждане, которые в нем указаны. Если же его нет — наследование осуществляется по закону. Наследование — это универсальное правопреемство. Это означает, что к наследнику переходит весь объем прав и обязанностей наследодателя. То есть не только имущество, права умершего, но и, возможно, его долги и обязательства перед другими людьми. И к этому наследникам нужно быть готовым. Однако нужно помнить: наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости полученного ими наследственного имущества. Вкладывать свои средства для их погашения наследники не обязаны.

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.

Читайте также:  Как записать ребенка в кружки и секции через Госуслуги

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Под принципами наследственного права как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского права понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).

Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.

2. Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.

4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления волеизъявление наследника может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными.

5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц.

В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и др.

6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.

Мерам по охране наследства являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка наследственного имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; 4) передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; 5) доверительное управление имуществом.

Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права – подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.

Статья 1110 ГК, которая называется «Наследование», тем не менее, определения наследования не дает. Согласно п. 1 данной статьи при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом, данный пункт указанной статьи опирается на положение конституционного права.

Рассматривая этот факт, А. А. Рубанов 8 справедливо отмечает, что хотя эта часть статьи грамматически и состоит из одного предложения, с юридической точки зрения в ней содержатся три правовые нормы. Первая устанавливает, что имущество умерших переходит к другим лицам, а также квалифицирует этот переход как наследование. Вторая решает три вопроса: прежде всего она определяет, что переход имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке правопреемства; затем она квалифицирует это правопреемство как универсальное; наконец, она указывает признаки универсального правопреемства. Третья норма предусматривает, что ГК может содержать правила, согласно которым следуют изъятия из положений, содержащихся в п. 1 ст. 1100 ГК. Все три правовые нормы служат гражданско-правовой формой реализации положений российского конституционного права. Таким образом, можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке.

После вышесказанного, можно сделать вывод, что имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством – прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно переходит к другим лицам.

Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это отношение складывается: субъекты, объект и содержание. Под содержанием наследственного правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников. В этой связи наследственное правоотношение, по мнению значительного числа теоретиков этой области права, проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период – право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.

То есть не только имущество, права умершего, но и, возможно, его долги и обязательства перед другими людьми.

§ 1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Понятие наследственного права. Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по передаче имущества умершего гражданина (наследодателя) другим лицам (наследникам). Сам же переход имущества наследодателя к наследникам в соответствии с нормами наследственного права называется наследованием. Имущество, переходящее в порядке наследования, именуется наследственным имуществом или наследственной массой.

Наследодателем может быть только гражданин. Наследником может быть любой субъект гражданского права.

Основы и Гражданский кодекс допускают два основания наследования: по закону и. по завещанию. В первом случае круг наследников и порядок их призвания к наследованию определяются непосредственно в законе. Во втором — имущество умершего полностью или частично переходит к наследникам, которых назначает наследодатель своей волей, выраженной в особом документе—завещании (ст. 534 ГК).

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием. Наследование по закону возможно в следующих случаях: а) когда наследодатель не оставил завещания; б) если имущество завещано частично (ст. 537 ГК); в) если завещание признано полностью недействительным; г) если наследник по завещанию умер ранее^аследодателя или не принял наследства (ч. I ст. 551 ГК). •

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Значение института наследственного права. Институт наследственного права неразрывно связан с правом собственности. Резко критикуя народника Михайловского, проповедующего, будто бы только семейные отношения порождают наследственное право, В. И. Ленин писал: «. институт наследства предпола-

гает уже частную собственность, а эта последняя возникает только с появлением обмена» 1.

В эксплуататорском государстве ‘ право наследования отражает и закрепляет интересы господствующего класса. Так, в буржуазном обществе наследственное право способствует укреплению капиталистических производственных отношений, капиталистической частной собственности, «. оно, — как указывал К. Маркс, — оставляет за наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда»2.

Классики марксизма-ленинизма резко выступали против утопических и реформистских взглядов на сущность права наследования. Идеологи этих взглядов (Сен-Симон, Бакунин и их последователи) видели в праве наследования главную причину существования частной собственности, экономического неравенства и классовой организации общества. В связи е этим они полагали возможным преобразовать общество путем отмены права наследования. Критикуя глубокую ошибочность этих взглядов, К. Маркс указывал: «. законы о наследовании являются не причиной, а следствием, юридическим выводом из существующей экономической организации общества, которая основана на частной собственности на средства производства. »3. Поэтому необходима социальная революция. «Исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства; но отмена права наследования никогда не может стать отправной точкой такого социального преобразования» 4.

Отмену права наследования частной собственности классики марксизма-ленинизма рассматривали как необходимое мероприятие, которое будет осуществлено в комплексе с другими после победы пролетарской революции.

При социализме институт наследственного права тесно связан с правом личной собственности граждан. Право наследования личной собственности относится к числу конституционных прав. Согласно ст. 10 Конституции СССР «право наследования личной собственности граждан охраняется законом». Институт наследственного права позволяет ‘каждому советскому гражданину свободно, в пределах, установленных законом, распорядиться своим имуществом на случай смерти. При отсутствии каких-либо распоряжений наследодателя закон призывает к наследованию лиц, близких к умершему в силу родства, супружества или иждивенчества. Тем самым наследственное право в некоторой

‘ В. И. Л ен и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 152.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 383.

4 Т а м же, стр. 384.

степени способствует укреплению брачно-семеиных отношений граждан, защищает интересы несовершеннолетних детей и нетрудоспособных наследников. „

Источники советского наследственного права. ,В настоящее время основные принципиальные положения наследственного права закреплены в Основах (ст. 117—121). Дальнейшее развитие и конкретизацию институт наследования получил в ГК союзных республик, в частности в ГК РСФСР (ст. 527—561). Большое значение для правильного разрешения судебных споров о наследовании имеет постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании» 1.

Наследодателем может быть только гражданин.

§ 1.1. Понятие и значение наследственного права

При этом совершенно неважно было, каким образом от­правился в иной мир “наследодатель” — при помощи “на­следников” или без таковой, погиб ли на охоте или был та­ким удачливым, что умер от старости. Для племени и остав­шихся важно было то, что осталось после смерти их соплеменника. Также их волновал вопрос, кому достанется все, что принадлежало умершему.

Естественно, что в те времена шкура убитого мамонта, кремневые наконечники, палка-копалка или женщины-сам­ки (а в случае матриархата — мужчины-самцы) переходили к наиболее достойным по праву сильного. Интересно, что такой достойный был, как правило, в единственном числе. Именно он получал все наследство целиком. То, что ему было не нужно, или что ему не нравилось, он отбрасывал “менее достойным” (более слабым), которые делили остав­шееся имущество между собой. После них оставалось очень мало полезного, но если оставалось, то за обладание этими, казалось, совершенно никчемными вещами, также шла борь­ба между членами, находящимися на последней ступеньке иерархической лестницы племени.

Таким образом, уже тогда обозначались своеобразные “очереди” наследников, достойные и недостойные наслед­ники, а также круг наследников. Более четко это можно увидеть на следующей ступени развития человечества — так, например, одно время в Древней Элладе, а затем и в Древ­нем Риме женщины не имели права наследовать после смер­ти отцов, мужей, братьев. Не могли быть наследниками рабы после смерти хозяина, поскольку сами рабы относились к ве­щам, переходящим по наследству (Servi res sunt — рабы — это вещи). Поэтому не вызывает сомнений, что круг наслед­ников всегда определялся общественным мнением, экономи­ческим развитием, строем (формацией) общества и, нако­нец, правящей элитой государства.

В России отношение к наследованию также было не всегда однозначным. Если до 1917 г. торжествовало традиционное по­нимание значения наследования как одной из основополагаю­щих подотраслей цивилистики, статус которой был установлен еще в Древнем Риме, то после Октябрьской Революции 1917 г. одним из своих первых декретов пришедшие к власти “боль­шевики” со свойственным им максимализмом и нетерпимостью к рецидивам предыдущей правовой системы попытались отме­нить право наследования. Однако полностью исключить из жизни и права действие наследственных правоотношений и изменить единым махом сложившиеся веками представления о наследо­вании Совету Народных Комиссаров не удалось [1] .

Такое положение вещей просуществовало около пяти лет, и уже 31 октября 1922 г. был принят Закон РСФСР “О введе­нии в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.”, который начал действовать с 1 января 1923 г. [2] .

Из анализа норм, содержащихся в ГК Р.С.Ф.С.Р. (1922 г.), с очевидностью следовал вывод о приоритете прав государ­ства над правами личности и человека. Сам законодательный акт, хотя и регулировал отношения в наследственном праве, мало походил на общемировые стандарты частного права. Действительно, во времена диктатуры однопартийной сис­темы и отсутствия малейших признаков демократии в обще­стве не могло быть и речи о защите права наследников на получение наследства в полном объеме. Ценности и стремле­ния в обществе были другие — все должны были иметь рав­ное количество имущества и нематериальных благ. Получе­ние выгоды и приобретение незаслуженных доходов в виде наследства государственной идеологией и официальной про­пагандой не поощрялось. Естественно, что право подчиня­лось государственному механизму и являлось не более чем нормативно-правовым орудием в руках власти. Значение на­следования в то время сводилось лишь к одному — не предо­ставить возможности необоснованных, нетрудовых доходов и обогащения наследникам. Все, что, на взгляд государства, превышало пределы допустимой стоимости имущества, мог­ло переходить по наследству только государству. Так, ст. 416

ГК Р.С.Ф.С.Р. (1922 г.) устанавливала, что “допускается на­следование по закону и по завещанию согласно нижеследу­ющим статьям в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей за вычетом всех долгов умершего”, а в следующей ст. 417 говорилось: “Если общая стоимость наследства превышает 10000 золотых руб­лей, то между государством в лице Народного комиссариата финансов и его органов и частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, производится раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства”. Из этих норм стано­вится понятно, на что был ориентирован ГК Р.С.Ф.С Р. (1922 г.).

Следующими кодифицированными актами в области на­следования являлись, как уже указывалось выше, Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес- публик [3] , которые действовали до 1 января 1992 г. и были отменены постановлением ВС СССР от 31 мая 1991 г. № 2212-1 “О введении в действие Основ гражданского законодатель­ства Союза ССР и республик” [4] , а также Гражданский ко­декс РСФСР (1964 г.), который регулировал наследственные правоотношения начиная с 1 октября 1964 г. вплоть до 1 марта 2002 г. — т. е. до момента введения в действие тре­тьей части ГК РФ.

Уже в этих нормативно-правовых актах прослеживается изменение подхода государства к наследованию. Так, резко снижаются права государства на приобретение наследства и ограничивается возможность государства на получение иму­щества, оставшегося после смерти гражданина. Статья 552 ГК РСФСР (1964 г.) устанавливала, что наследственное иму­щество по праву наследования могло переходить к государ­ству лишь в следующих случаях:

• если имущество было завещано государству;

• если у наследодателя не было наследников ни по зако­ну, ни по завещанию;

Читайте также:  ГПК РФ Ст. 29. Подсудность по выбору истца

• если все наследники были лишены завещателем права наследования;

4) если ни один из наследников не принял наследства.

Если же кто-нибудь из наследников отказывался от на­следства в пользу государства, то к государству могла пе­рейти лишь та доля наследственного имущества, которая причиталась этому наследнику. Когда наследников по закону не было и завещана была только часть имущества наследо­дателя, остальная часть могла перейти к государству. Во всех указанных случаях авторское право, входившее в состав наследства, либо принадлежавшее отказавшемуся наслед­нику право на долю в авторском вознаграждении прекраща­лись.

Мало того, Федеральным законом от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР” (принят ГД ФС РФ 11 апреля 2001 г.) 1 был расширен круг наследников по закону с двух очередей до четырех и тем самым еще больше была ограничена возмож­ность приобретения государством наследства после смерти гражданина. С 17 мая 2001 г. по 1 марта 2002 г. при наследова­нии по закону наследниками в равных долях являлись:

• в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребе­нок умершего, родившийся после его смерти;

• во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери;

• в третью очередь — братья и сестры родителей умерше­го (дяди и тети наследодателя);

• в четвертую очередь — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

И, наконец, с 1 марта 2002 г. право государства на полу­чение выморочного имущества стало совсем эфемерным, так как очередей наследников по закону стало восемь.

Таким образом, на примере расширения круга наследни­ков можно проследить изменение отношения государства к роли наследования, к осознанию значения наследования в жизни всех граждан, деятельности юридических лиц и госу­дарственных органов. Безусловно, жизнь не стоит на месте, социальные ориентиры и ценности меняются. При всей из­менчивости и непостоянстве экономики и политики в нашем государстве радует возвращение в правовое поле веками наработанных и проверенных правовых институтов. Абсолютно позитивными изменениями можно назвать усиление роли и значения законного наследования, расширение возможнос­ти совершить завещательное распоряжение в самых непред­виденных ситуациях, а также просматривающуюся дебюрок­ратизацию процедуры оформления наследниками своих прав на наследство. Остается пожелать законодателю не останав­ливаться на достигнутом и добавить к уже совершенным ре­формам еще реформу в части уменьшения налога на имуще­ство, переходящее в порядке наследования, а также в час­ти снижения размера государственной пошлины, взыскиваемой с наследников.

Из всего вышеизложенного можно сделать два вывода:

• во-первых, наследование — это переход прав и обязан­ностей умершего лица (наследодателя) к его правопреемни­кам (наследникам) в порядке и с ограничениями, установ­ленными нормами наследственное права, которые зафи­ксированы в нормативно-правовых актах гражданского зако­нодательства. “Право наследования, гарантированное стать­ей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации и под­робно регламентированное гражданским законодательством, обеспечивает переход имущества, принадлежащего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Оно вклю­чает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, так и право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества Каж­дое государство самостоятельно определяет принципы на­следственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и условия призвания их к наследо-

• во-вторых, роль и значение наследования могут менять­ся в зависимости от степени развития общественных отноше­ний (экономических, политических, правовых и пр.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности граждани­на в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам (государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям), которых он назначил. Кроме того, “. право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у граж­данина прав в отношении конкретного наследства — такие права возникают на основании завещания или закона. ” [5] . Ин­ститут наследования гарантирует сохранение материальных ценностей и духовных богатств, присущих одной семье, од­ному роду, в собственности членов этой семьи и передачу этих богатств из рук в руки поколениями, меняющими друг друга в этом роду. Значение наследования состоит в понима­нии человеком связи со своими предками, осознании всей родословной, прикосновении к источникам моральной и ду­ховной силы, идущей из глубины веков. Вряд ли можно со­гласиться с мнением тех, кто суживает значение наследова­ния, утверждая, что “. основная задача при наследовании в

современных рыночных отношениях — это сбалансирование противоречия между зависимостью семьи и ее членов от при­надлежащего каждому из них права собственности и свобо­дой распоряжения этим правом собственности” [6] . Не вызыва­ет сомнений, что значение наследования и задач, выполне­ние которых возложено на него, гораздо шире и важнее, нежели просто уравновешивание интересов наследников и наследодателя. Представляется, что, кроме всего вышеска­занного, наследование играет немалую роль в созидании уве­ренной в себе плеяды людей, чьи убеждения и идеология выросли не на пустом месте, а сами они ощущают себя не оторванным от дерева листочком, а одним из этапов величе­ственного пути развития человеческой цивилизации.

Более четко это можно увидеть на следующей ступени развития человечества так, например, одно время в Древней Элладе, а затем и в Древ нем Риме женщины не имели права наследовать после смер ти отцов, мужей, братьев.

Понятие, предмет и принципы наследственного права

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Принципы наследственного права.Под принципами наследственного права как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского права понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).

Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.

2. Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.

4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления волеизъявление наследника может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными.

5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц.

В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и др.

6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.

Мерам по охране наследства являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка наследственного имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; 4) передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; 5) доверительное управление имуществом.

Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права – подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.

Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений

Статья 1110 ГК, которая называется «Наследование», тем не менее определения наследования не дает. Согласно п. 1 данной статьи при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом, данный пункт указанной статьи опирается на положение конституционного права.

Рассматривая этот факт, А. А. Рубанов справедливо отмечает, что хотя эта часть статьи грамматически и состоит из одного предложения, с юридической точки зрения в ней содержатся три правовые нормы. Первая устанавливает, что имущество умерших переходит к другим лицам, а также квалифицирует этот переход как наследование. Вторая решает три вопроса: прежде всего она определяет, что переход имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке правопреемства; затем она квалифицирует это правопреемство как универсальное; наконец, она указывает признаки универсального правопреемства. Третья норма предусматривает, что ГК может содержать правила, согласно которым следуют изъятия из положений, содержащихся в п. 1 ст. 1100 ГК. Все три правовые нормы служат гражданско-правовой формой реализации положений российского конституционного права. Таким образом, можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке.

Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством – прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно переходит к другим лицам.

Содержание наследственных правоотношений.Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это отношение складывается: субъекты, объект и содержание. Под содержаниемнаследственного правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников. В этой связи наследственное правоотношение, по мнению значительного числа теоретиков этой области права, проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период – право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.

Дата добавления: 2016-06-24 ; просмотров: 970 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности.

5. Наследственная масса

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследственное имущество (наследство, наследственная масса), под которым понимается совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке. Права составляют актив наследства, обязанности – его пассив.

Среди имущественных прав, переходящих по наследству, следует прежде всего назвать право собственности на предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом, а также трудовые сбережения (вклады в кредитных организациях).

Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую часть наследства. Дело в том, что они переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. Причем закон в данном случае имеет в виду тех наследников, которые, проживая с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Банковские вклады до принятия Основ гражданского законодательства 1991 г. чаще всего наследовались в особом порядке.

Суть его заключалась в том, что при наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти определенному лицу или государству он не входил в состав наследственного имущества. Этот особый порядок был отменен п. 4 ст. 153 Основ, согласно которому вклады граждан в банках должны были наследоваться по общим правилам. Однако в постановлении Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. (п. 9) было установлено, что п. 4 ст. 153 Основ гражданского законодательства на территории РФ не применяется по отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке РФ. Таким образом, вкладам, хранящимся в Сберегательном банке РФ и завещанным специальными распоряжениями вкладчиков, возвращен особый режим.

Переходят по наследству и имущественные права, вытекающие из различных договоров (например, право требования заработной платы по трудовому договору, которую наследодатель не успел получить, возврата данных им взаймы денег); право требования возмещения вреда, причиненного имуществу наследодателя, и др.

Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, образуют денежные и иные долги. Однако наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя (наследства), но не своим личным имуществом.

В настоящее время круг объектов наследственного правопреемства расширяется, в частности, за счет принадлежащих гражданам предприятий и других имущественных комплексов, акций и иных ценных бумаг, долей (паев) в имуществе различных хозяйственных обществ и товариществ, квартир, а также земельных участков, переданных гражданам в собственность или пожизненное наследуемое владение.

Во-вторых, не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

Добавить комментарий